Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Действия, идентифицирующие факт принятия наследства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Это означает, что наследник принимает наследственное имущество не через оформление документов у нотариуса, а через отношение к этому имуществу как к своему собственному. К примеру, представим следующую ситуацию. Перед смертью отец проживал в своей собственной квартире вместе со своими совершеннолетними детьми. После смерти отца дети никуда не съехали, а продолжали проживать в нем, оплачивали коммунальные услуги и даже сделали ремонт. Все перечисленные действия и есть фактическое вступление во владение квартирой. Фактическое вступление в наследство является законным. Это один из способов принятия наследства наряду с подачей заявления нотариусу.
Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:
Однако здесь не все так просто. Чтобы официально признать вступление во владение квартирой по наследству законным, нужно обратиться в суд с соответствующим иском. Таким образом, узаконение фактического принятия наследства возможно в судебном порядке.
Оспаривание или признание недействительным завещания
Воля наследодателя, выраженная им в форме завещания – закон. Но будет она исполнена лишь в том случае, если завещание само по себе не противоречит законным требованиям. О частном случае «обязательной доли», которую получают нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди, независимо от воли завещателя, мы уже говорили. Есть и другие поводы для оспаривания законности завещания.
Письменная форма (речь идет не о собственноручном написании завещания, а о его фиксации на бумаге, в отличие от устного волеизъявления). Обязательное нотариальное заверение. Полная дееспособность завещателя. Добровольное написание завещания без принуждения, физического и психологического насилия. Это все непреложные законные требования. Если хотя бы одно из них нарушено, завещание может быть оспорено в суде.
Если суд признает завещание недействительным, его положения будут отменены, и наследование произойдет по закону, в порядке очередности наследников.
Как правильно составить исковое заявление?
Иск по наследственным делам может содержать одно или несколько исковых требований. Например, при подаче заявления о фактическом вступлении в наследство (особенно, если других наследников попросту нет) достаточно одного требования – узаконить наследственные права.
А если, например, наследники подают иск о признании одного из них недостойным, то в нем содержатся, как правило, два требования: признать наследника недостойным и оспорить завещание в его пользу. В некоторых случаях исковых требований может быть и больше.
Но независимо от этого, общие формальные правила написания и подачи иска остаются неизменными. Оно должно быть оформлено в соответствии с требованиями ГПК РФ: в рукописном или печатном виде (распечатано на принтере), без помарок и исправлений, обстоятельства изложены дела в деловом строгом стиле.
Иск обязательно должен содержать следующую информацию:
- Точное и полное название судебного органа, в который подается заявление
- Данные истца (ФИО, дата рождения, юридический и фактический адрес проживания, контакты для связи)
- Информация о наследодателе(ФИО, дата смерти, последний адрес прописки)
- Информация об ответчике, если он есть (ФИО, дата рождения, адрес)
- Стоимость наследуемого имущества (полностью или только спорной части, в зависимости от предмета иска) – «цена иска»
- Заглавие документа: «Исковое заявление о… (восстановлении срока наследования, вступлении в наследство, признании завещания недействительным, признании наследника недостойным и т.д.)
- Информацию о наследственных правах истца (завещание, подтверждение родства и т.д.)
- Информацию о прочих наследниках
- Перечисление наследственного имущества
- Описание обстоятельств, обусловивших обращение в суд
- Само исковое требование или требования
- Ссылку на нормы закона, обосновывающие подачу иска
- Список документов, приложенных к заявлению
- Дату и личную подпись
Что касается документов, которые нужно приложить к исковому заявлению, то речь идет о любых документах, иллюстрирующих обстоятельства наследственного спора:
- Копии паспорта истца
- Подтверждающих родство и права на получение наследства
- Свидетельствующих об отношениях с наследодателем
- Свидетельствующих о фактическом вступлении в права наследования
- Подтверждающих недобросовестность другого наследника
- Доказывающих невозможность соблюсти срок, отведенный для вступления в наследственные права
- Доказывающие нарушения при составлении завещания
- И прочие, призванные подтвердить правоту и обоснованность требований истца
Что делать для вступления в наследство по факту
Примерный список действий, подтверждающих фактическое принятие наследства согласно ГК РФ, указан в ст.1153. К ним относятся:
Владение. Юридически это означает непосредственное обладание предметом. На практике это может выражаться, например, в заселении наследника в квартиру (перевоз собственного имущества).
Пользование. Юридически – это какие-либо проявления обладания наследственным имуществом. Практически – это пользование техникой, мебелью и другими вещами в квартире, поездки на машине по своим делам, обработка земли на дачном участке и т.д.
Распоряжение. Юридически – это право определять судьбу вещи в будущем (продать, подарить и т.д.). Фактически распоряжаться недвижимостью или автомобилем в полной мере наследник сможет только после того, как оформит все соответствующие документы и станет полноправным собственником. Но, исходя из судебной практики, фактическим принятием наследства может считаться, например, распоряжение любыми вещами из квартиры.
Как вступить в наследство путем фактического владения
Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.
Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.
Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:
- Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
- Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
- Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.
Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.
Фактическое принятие через суд
Если наследник фактически принял наследство, он имеет полное право на юридическое оформление. Для этого нужно подготовить доказательства и обратиться к нотариусу. Когда имеется спор или нотариус откажет в выдаче свидетельства, нужно подавать исковое заявление в судебные органы.
Иск – это официальный документ, который должен быть составлен с юридической грамотностью. В него включается следующая информация:
- наименование суда;
- личные данные истца – ФИО, адрес места проживания, контактная информация;
- сведения о других наследниках и заинтересованных лицах;
- цена иска (оценочная стоимость имущества);
- описание ситуации с указанием перешедшего в пользование имущества, предпринятых действий, перечня доказательств и т.д.;
- требование к суду (признание факта принятия наследства и права собственности);
- перечень прилагаемых бумаг;
- дата подачи иска и подпись.
Исковое заявление необходимо подавать в районный или городской суд по месту постоянного проживания истца или по месту нахождения недвижимости, в отношении которой необходимо подтвердить права. Если недвижимость располагается в разных населенных пунктах, то иск может быть подан по месту открытия наследственного дела или по адресу нахождения одного из спорных объектов.
Если анализировать судебную практику, то в большинстве случаев судебными органами удовлетворяются требования наследников, которые приняли имущество по факту и представили необходимые доказательства. Сложности возможны при отсутствии доказательной базы.
При возникновении сложностей, связанных с наследством, обращайтесь за юридической консультацией к специалисту. Получить правовую помощь можно на нашем сайте. Опишите ситуацию и задайте вопрос эксперту абсолютно бесплатно.
Судебное разбирательство о фактическом принятии наследства может затянуться, если возникают споры между наследниками. Обычно, один из них оформляет наследство в результате прохождения юридической процедуры у нотариуса, а другой – фактическими действиями по принятию. Подобные споры редко удается урегулировать без привлечения судебных органов.
Установление факта принятия наследства в судебном порядке
С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.
Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).
Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.
В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.
Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.
Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.
Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.
Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.
Отсутствие намерения принять имущество
Совершивший свидетельствующие о принятии наследства действия правопреемник вправе доказать отсутствие своего намерения принять его. Непринятие наследства может быть вызвано отказом наследника от наследуемого имущества, его тяжелой болезнью или другими причинами.
По сути, это фактическое положение, при котором призванный к наследованию субъект не проявляет интереса к открывшемуся наследству в течение установленного срока: не подает заявление о принятии имущества или об отказе от него, не совершает соответствующих фактических действий.
Решить вопрос, как установить факт непринятия наследства правопреемником, может другой заинтересованный наследник. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ, доказать отсутствие намерения принять имущество можно и по истечении установленного на то законом срока. Для этого нужно обратиться к нотариусу или в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.
При наличии доказательств бездействия в плане принятия имущественных активов судебный орган устанавливает факт непринятия наследства и решает, удовлетворить или отклонить иск.
Уже в римском праве признавалось, что наследство можно принять как прямым выражением воли (сначала это делалось формализованным торжественным путем, позже — путем простого заявления), так и без соблюдения какой-либо формы . В последнем случае способом принятия наследства было «поведение в качестве наследника» (pro herede gestio): pro herede (se) gerere означает «вести себя как наследник». Любое действие, включающее распоряжение или пользование наследством (приобретение наследственных вещей, уплата долгов и т.д.), подразумевало молчаливое его принятие .
В литературе фактическое принятие наследства часто называют неформальным.
Франчози Дж. Институционный курс римского права: Пер. с ит. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2004. С. 267. См. также: Чезаре С. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2002. С. 283, 284; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты: Пер. с исп. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 659 — 660.
Юридическая логика, лежащая в основе правила о фактическом принятии наследства, ясна: принимая наследство, наследник становится его собственником; если он ведет себя в отношении наследственного имущества как собственник, значит, он желает им стать, т.е. желает принять наследство. Эта логика прочно укрепилась в законодательстве государств, следующих романистической традиции. Эта логика всегда признавалась и в отечественном праве. В ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи указывалось: «Принятием наследства почитается, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не учинили, ни доходов с имения умершего не сохранили, а владели и пользовались имуществом в личную себе прибыль». При этом в комментарии к этому положению подчеркнуто, что и «исполняющий обязательства наследодателя считается принявшим наследство» . Право на наследство признавалось и за тем, кто, действуя как собственник, не только владел и пользовался имуществом, но и освобождал его от долгов.
Законы гражданские (Свод зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 г.). С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву (по 1 июня 1908 г.) / Сост. И.М. Тютрюмов. 2-е изд., испр. и знач. доп. СПб.: Законоведение, 1908. С. 761 — 762.
В ст. 429 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. была включена следующая норма: «Если присутствующий в месте открытия наследства наследник не заявит о своем отказе от наследства в течение трех месяцев со дня открытия наследства, он считается принявшим наследство». Деление наследников на присутствующих (т.е. проживавших в населенном пункте по месту открытия наследства в момент его открытия) и отсутствующих также было основано на описанной выше логике: именно «присутствующие» наследники обычно вели себя как собственники, вступая во владение наследственным имуществом и заботясь о его сохранении.
Фактическому принятию наследства была посвящена ст. 546 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.: «Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом…». Хотя в законе упоминалось только вступление во владение, анализ подзаконных актов и практики того времени свидетельствует, что доказательством фактического принятия наследства признавались те же действия, что и перечисленные в ст. 1153 действующего ГК РФ. Это обстоятельство позволяет и сегодня при разрешении споров обращаться к указанным документам как к авторитетным источникам неофициального толкования.
Если к моменту открытия наследства наследник проживал совместно с наследодателем, презюмируется, что он фактически принял наследство. Правовая оценка факта совместного с наследодателем проживания в целях наследственного преемства соответствует представлениям об обычном положении дел. Совместное проживание предполагает совместное ведение хозяйства и совместное использование имущества. После смерти одного из совместно проживавших другой продолжает пользоваться имуществом, ранее принадлежавшим наследодателю, но пользоваться уже в качестве наследника. Вот пример типичного судебного решения: «По смыслу ст. 1153 ГК РФ совместное проживание наследника с наследодателем на момент открытия наследства свидетельствует о вступлении наследника во владение или управление наследственным имуществом, поскольку… в общем пользовании наследодателя и совместно проживающего с ним наследника имеется имущество (предметы домашней обстановки и обихода), которое принадлежало в т.ч. и наследодателю. Поскольку материалами дела было достоверно подтверждено, что на дату смерти наследодателя совместно с ним в спорном жилом помещении проживали его дети, по мнению суда, это свидетельствовало о вступлении ими во владение и управление наследственным имуществом, т.е. о фактическом принятии ими наследства» .
Зачем нужно обращаться к нотариусу
Часто в состав наследства входит недвижимость (квартира, дом, земельный участок, гараж), транспортные средства, иногда предприятие (доля в бизнесе), ценные бумаги (акции, облигации). Таким имуществом можно воспользоваться фактически, например, осуществлять руководство предприятием. Однако все перечисленные виды собственности требуют регистрации права собственности в государственных Реестрах.
Перерегистрировать их на свое имя наследник может, только представив в Росреестр, ГИББД, правление ООО свидетельство о праве на наследство. Если же он не будет числиться в госреестрах как собственник имущества, он не сможет его продать, обменять, подарить или завещать. Таким образом, получение нотариального свидетельства — необходимость, даже когда правопреемник законно осуществил фактическое принятие наследства по закону и/или по завещанию умершего лица.
Наследодатель может оставить в наследство денежные средства на банковских счетах. Чтобы их получить, также нужно свидетельство о праве. Если умерший гражданин написал в банке завещательное распоряжение в период до 01.03.2002 года, наследники могут получить деньги в любое время непосредственно в банке, без обращения к нотариусу. Но если распоряжение оставлено после этой даты, в банк необходимо представить нотариальное свидетельство.
Некоторые виды имущества в принципе нельзя принять фактически: авторские, патентные, изобретательские права. На них необходимо получить свидетельство.
Кроме того, нередко складывается следующая ситуация. Например, дочь, проживающая в одном городе с наследодателем, осуществила фактическое принятие наследства по закону, искренне считая себя единственной наследницей. В то же время, родной сын умершего от первого брака, о существовании которого дочь не знала, подал заявление нотариусу и своевременно оформил свидетельство о наследстве на свое имя. В этом случае почти всегда неизбежно возникает разбирательство и раздел имущества через суд.
Нотариус может решить спор между наследниками без участия суда. Например, супруга и сын умершего получили свидетельство о праве на наследство. Они сообщили нотариусу, что у наследодателя имеется дочь от первого брака, но ее адрес им неизвестен. Дочь направила заявление в нотариальную контору о принятии наследства спустя 8 месяцев после смерти отца. С письменного согласия наследников, вовремя принявших имущество, нотариус вправе аннулировать ранее выданные свидетельства и выдать новые документы с учетом объявившегося позднее правопреемника.
Принятие наследства по факту совместного проживания
Статьей 1153 ГК РФ установлено, что признание фактического принятия наследства может быть основано на факте вступления во владение или управление наследственным имуществом. Аналогичная позиция выражена в п.36 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 года, который указывает, что действия наследника должны быть направлены на сохранение наследства, поддержание его в хорошем состоянии, показывать отношение, свидетельствующее о том, что он относится к нему как к собственному имуществу. В том числе, действия может производить иной человек по поручению наследника.
На первый взгляд, проживание в квартире умершего лица и полное распоряжение жилплощадью после его смерти, бесспорно подтверждает фактическое принятие наследства, однако практика показывает иное. Суды не всегда считают это достаточным доказательством, рассматривая все представленные факты в совокупности. Приведем пример.
Наследодатель, являясь собственником спорного жилого помещения, проживал в другом месте, а один из наследников проживал в этом помещении, но не поддерживал с наследодателем связь на протяжении нескольких лет. О его смерти наследник не знал, в связи с чем в установленный законом шестимесячный срок не обращался к нотариусу, в то время как другие родственники получили свидетельство о праве.
Пропустивший срок наследник подал заявление о признании фактического принятия наследства, однако суд не нашел оснований для его удовлетворения. В такой ситуации наследник должен представить доказательства, что он именно в течение шестимесячного срока с момента открытия наследства совершил целенаправленные действия в отношении наследственного имущества. В данном случае не может идти речи о действиях, направленных на фактическое принятие наследства в виде квартиры, поскольку наследник даже не знал о смерти наследодателя и об открытии наследства.
Судебная практика по эти вопросам противоречива. Однако в большинстве случаев факт проживания в жилом помещении умершего лица признается достаточным доказательством того, что наследственное имущество было принято. В том числе, когда речь идет о фактическом принятии доли квартиры в наследство, если наследник владел другой частью помещения. Подтверждается это справкой о совместном проживании, квитанциями об оплате помещения и т.д., в том числе свидетельскими показаниями.
В Определении Верховного суда по делу № 5-КГ21-90-К2 от 07.09.2021 года указывается, что не имеет значения наличие либо отсутствие постоянной регистрации наследника в спорном жилом помещении, а также наличие задолженности по счетам за коммунальные услуги.
Судебная практика решения об установлении факта принятия наследства
Последовательность событий, предшествующих установлению, всегда аналогична. Правопреемник, оставленный без наследства, обращается к родственникам с просьбой по-хорошему разделить имущество, чтобы восстановить справедливость. Если те против и не хотят оформлять установление в нотариальном порядке, подается иск, инициируется судебный процесс. После разбирательства судья выносит вердикт, который отображается в постановлении органа. Теперь можно переоформлять собственность.
Пример ситуации, требующей проведения процедуры. Гражданин Сулимов А. В. является внебрачным сыном г-на Сахарова В. Н., который умер и оставил наследство. Законный ребенок подал заявление и желает установить себя единственным претендентом. На основании отсутствия прямых доказательств нотариус отказал Сулимову. Последний подал иск в суд. Был назначен анализ ДНК, который подтвердил родственную связь с кровным сыном Сахарова. Установление отцовства позволило Сулимову А. В. получить половину наследственной массы.